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法治的細節︱“玩具槍”的罪與罰
日前,最高人民法院、最高人民檢察院聯合發布了《關于涉以壓縮氣體為動力的槍支、氣槍鉛彈刑事案件定罪量刑問題的批復》,對以壓縮氣體為動力的槍支、氣槍鉛彈刑事案件定罪量刑問題作出規定。
《批復》明確規定,對于非法制造、買賣、運輸、郵寄、儲存、持有、私藏、走私以壓縮氣體為動力且槍口比動能較低的槍支的行為,在決定是否追究刑事責任以及如何裁量刑罰時,不僅應當考慮涉案槍支的數量,而且應當充分考慮涉案槍支的外觀、材質、發射物、購買場所和渠道、價格、用途、致傷力大小、是否易于通過改制提升致傷力,以及行為人的主觀認知、動機目的、一貫表現、違法所得、是否規避調查等情節,綜合評估社會危害性,堅持主客觀相統一,確保罪責刑相適應。
眾所周知,《批復》所針對的正是這些年來反復出現的對槍支的認識錯誤問題。具體而言就是當事人認為其所買賣持有的槍支是玩具槍,但在客觀上卻是法律上禁止個人持有的槍支。
其中最典型的例子莫過天津的趙春華案,51歲的趙某在街頭擺的射擊攤上,6支槍形物被鑒定為槍支,一審法院侯以非法持有槍支罪判處趙某有期徒刑三年六個月。趙某不服,提起上訴,但二審法院仍然認為趙某構成犯罪,只是改判趙某有期徒刑三年,緩刑三年。
長期以來,司法部門在處理涉槍案件時,一直存在這種客觀主義的唯數額論,唯焦耳論的傾向,而忽視中國傳統法律思想的一個重要觀念,那就是不知者不為罪。
因此,這個《批復》值得鼓勵,雖然它姍姍來遲。
不知者不為罪,也即罪過原則,無罪過不為罪,這是我國刑法最基本的刑法理論,但是它常常被人遺忘。
客觀歸罪是法治不發達的產物。人類早期的刑法充滿原始復仇的自然正義觀念,基本上是根據客觀損害結果來決定對行為人的處罰,絲毫不考慮主觀罪過。這種客觀歸罪甚至會遷怒到無生命的物質。相傳公元前480年,波斯王薛西斯(Xerxes)大舉進攻希臘,大軍行至赫勒斯邦海峽(今稱達達尼爾海峽),薛西斯下令架橋。兩座索橋很快架好了,卻不料狂風大作,把橋吹斷。薛西斯大怒,不但殺掉了造橋工匠,還命令把鐵索扔進海里,說是要把大海鎖住,同時命人用鞭子痛擊海水300下,懲戒大海阻止他前進的罪過。類似舉動在人們的嬰幼兒時期也常有發生,當蹣跚學步的孩子跌倒在地,他首先想到的是地板的錯,如果大人也象征性地打一下地板,孩子就會轉哭為笑。
我國當前的刑法既非客觀主義,也非主觀主義,而是主客觀相統一,認定犯罪,既要考慮客觀上的行為,也要考慮主觀上的罪過。
在主觀罪過中,行為人的認識錯誤有時可以排除故意,比如想殺豬卻誤殺人(殺豬案),這就無論如何也不構成故意殺人罪。
當然,對槍支的認識錯誤是一種非常特別的認識錯誤。在德國刑法理論中這屬于歸類性錯誤。
首先,歸類性錯誤不同于單純的事實認識錯誤。在單純的事實認識錯誤中,行為人并不存在價值觀的混亂,他只是主觀上對一個純粹的事實出現了誤認。比如在殺豬案中,行為人把人當成了豬。
但在歸類性錯誤中,行為人卻出現了評價的錯誤。比如行為人販賣某影星艷照,他卻真誠地認為這是藝術品,在他的評價中,他所販賣的是藝術品,而非淫穢物品。
其次,歸類性錯誤不是禁止錯誤,禁止性的錯誤是對某種行為是否為法律所禁止出現的誤解,而不是對客觀事實規范屬性的誤解。錯誤地認為“淫穢物品”不屬于淫穢物品,這不是禁止性錯誤,而誤認為“販賣淫穢物品”屬于立法者所容忍的雅痞,這才是禁止錯誤。
歸類性錯誤是一種介于單純的事實認識錯誤和禁止錯誤之間的錯誤。因此,它的處理原則非常特別。
換言之,對此錯誤不能按照單純的事實認識錯誤,只根據行為人主觀立場進行歸責。在單純的事實錯誤中,只要行為人真誠地認為他在殺豬,沒有殺人,那就可以排除故意殺人罪的罪過。其次,也不能按照禁止錯誤那樣,認為行為人對法律的認識錯誤一般都不影響其故意的成立。
歸類性錯誤是一種評價性錯誤,一般應當遵循“在外行領域的平行性判斷”,根據社會主流的價值觀念,按照一般人的觀念進行判斷。這種價值觀不是行為人的價值觀,也不是法律強推的價值觀,而是道德生活所賦予的一般人之價值觀。
日本國有過類似判例,雖然法律對某種概念規定有過規定,但行為人卻對事物的概念歸屬產生了錯誤,如著名的“貍、貉事件”和“鼴鼠事件”。在日本的《狩獵法》中,貍和鼴鼠都是被禁止捕獲的保護動物,但行為人卻對某種動物的歸屬產生了錯誤認識。在“貍、貉事件”中,行為人誤認為當地通稱為“貉”的動物與貍不同而加以捕獲,但當地人大多都持這種見解。而在“鼴鼠事件”中,行為人不知道當地稱為“貘瑪”的動物就是“鼴鼠”,而當地人一般都知道“貘瑪”就是“鼴鼠”。
在第一個案件中,被告被判沒有故意,不成立犯罪,而在第二個案件中,法官卻認為被告成立故意犯罪。顯然,這兩個案件中的認識錯誤都是歸類性錯誤,應當根據社會一般觀念進行判斷。在第一個案件中,行為人的認識沒有偏離社會一般觀念,故不成立故意,而在第二個案件中,行為人的認識有違社會一般觀念,故不能排除犯罪故意的成立。
在我國司法實踐中,歸類性錯誤比比皆見,比如購買寵物禽鳥,但卻不知此鳥是法律意義上的珍稀鳥類,再如隨手采摘葡萄,不料此葡萄為科研用葡萄,價值連城,賣腎都賠不起。對此類案件,都應該和對槍支的認識錯誤一樣 ,看社會一般人能否出現誤判,如果你我普羅大眾都會出現認識錯誤,那自然就可否定犯罪的故意。
在我國的司法實踐中,司法機關總是習慣性的認為,民眾必須接受法律所推行的價值觀,而忘記了法律的價值觀本身來源于民眾樸素的道德期待。法律只是道德的載體,權力意志不能任意產生道德法則,道德在法律之上,法律及立法者的意志在道德之下。法律的超驗權威不是人的理性所創造的,而是寫在歷史、文化、傳統和習俗中,寫在活生生的社會生活之中。
法律本身應當有其超驗的根源,因此立法者的意志并非最高意志,在其上至少還有道德的源頭,政府并非最高道德權威的化身。一如保守主義大師斯蒂芬所告誡我們:任何法律制度都注定存在缺陷,“人們的愚蠢,軟弱和無知,在所有人類制度中都留有深深的烙印,就像其他任何時代和地點一樣,他們現在仍然清晰可見”。作為法律源頭的道德是對法律權威的一種必要限制。
因此,刑法的合理性不是來自形而上學的推理,而是來自它所服務的道德觀念。還是斯蒂芬的話,他說:在任何情況下,立法都要適應一國當時的道德水準。如果社會沒有毫不含糊地普遍譴責某事,那么你不可能對它進行懲罰,不然必會“引起嚴重的虛偽和公憤”。公正的法律懲罰必須取得在道德上占壓倒優勢的多數的支持,因為“法律不可能比它的民族更優秀,盡管它能夠隨著標準的提升而日趨嚴謹”。
無論如何,為《批復》點贊,法律永遠要謙卑地傾聽的民眾的道德訴求。
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法治中國,不在宏大的敘事,而在細節的雕琢。在“法治的細節”中,讓我們超越結果而明晰法治的脈絡。本專欄由法律法學界專業人士為您特供。





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